Порядок наследования имущества. Раздел имущества по соглашению между наследниками

Основанием для возникновения наследственных прав на имущество умерших граждан в Российской Федерации могут служить завещание и решение суда. Регламентации прав наследования посвящен , а их закреплению . При определении наследственных прав в , могут быть использованы и другие нормативные и законодательные акты, не входящие в противоречие с ГК, имеющие прямое отношение к рассматриваемому вопросу.

Объектом наследования может быть имущество, недвижимость, денежные средства, а так же различные нематериальные активы и авторские права на интеллектуальную собственность.

Порядок раздела наследуемого жилья

Практика показывает, что вопросы, связанные с наследованием имущества, чаще всего решаются судами, а не нотариусами. Это связано с нежеланием многих граждан составлять при жизни , что приводит к судебным спорам наследников.

Независимо от наличия или отсутствия завещания, все претенденты на наследство должны заявить о своих правах нотариусу по месту открытия дела о наследстве в течение шести месяцев от момента смерти наследодателя. Действующим законодательством предусматривается добровольный раздел наследства между претендентами на него. В таком случае стороны составляют и подписывают договор или . Если наследник был зачат, но не родился на момент вступления в права наследования, наследственный процесс откладывается до его рождения. Все споры, возникающие между сторонами, решаются через суд.

Особые сложности при разделе наследства связаны с жильем. Законодатели не выделили недвижимость в отдельную статью и не выработали чётких правил его раздела. Соглашение о разделе имущества между наследниками часто невозможно составить по ряду объективных причин, которые трудно разрешить без помощи профессионального юриста. Особую сложность в наследовании недвижимости представляют квартиры, находящиеся в процессе приватизации. Как при разделе дома и земельного участка вопросы, связанные с наследованием жилья, должны учитывать действующее законодательство, регулирующее правовые аспекты оформления и регистрации прав собственности граждан на недвижимость.

Преимущественные права на наследство

При разделе недвижимости между наследниками могут возникнуть преимущественные права. Раскрываются они . Обладателями таких прав могут стать наследники, постоянно проживавшие вместе с наследодателем на жилой площади, которая является частью наследуемого имущества, до момента открытия наследства и не имеют другого жилья. Возникновение преимущественного права не зависит от того находилось наследуемое имущество в совместной собственности или нет.

Помимо жилой площади приоритет их преимущественных требований распространяется и на вещи, которые были предметами общего пользования. Такой же порядок наследования установлен и в отношении .

Наследник, выразивший желание воспользоваться своим преимущественным правом, обязан выплатить остальным участникам наследственного процесса компенсации в размере, превышающем его долю в общем наследуемом имуществе. Без выплаты компенсации он не может реализовать свои права. В качестве компенсаций могут быть использованы денежные средства и имущество . Срок, в течении которого может быть реализовано преимущественное право, определен действующим законодательством в три года . По истечение этого времени распределение собственности между наследниками будет производиться в порядке общего пользования имуществом.

Заявив о своих правах на недвижимость, наследнику необходимо составить договор или соглашение с другими сторонами в письменной форме, определив в нем размер и форму компенсационных выплат и сроки его исполнения. Такое соглашение может содержать и отказ других наследников от получения компенсационных выплат от наследника, воспользовавшегося своим преимущественным правом.

Оценка стоимости наследуемого имущества производится наследниками самостоятельно или к ней привлекаются профессиональные оценщики. Если стоимость имущества, на которое претендует наследник, используя свое преимущественное право, меньше размера его доли в общем объеме наследства, компенсации другим сторонам процесса не выплачиваются. Участники наследственного процесса, несогласные с оценкой и разделом имущества могут оспорить решение других сторон. Все споры, связанные с наследством решаются в судебном порядке.

Реализация преимущественных прав не является обязательным для исполнения. Наследник, обладающий преимущественным правом, может от них отказаться.

Если ни один из наследников не имеет преимущественного права

Распределение наследственного имущества между наследниками, не обладающими преимущественными правами, происходит в соответствии с определенным действующим законодательстве порядке. Доли между наследниками распределяются по закону. Обладателями большей части наследства становятся наследники .

Раздел наследуемого имущества, в состав которого входит недвижимость, может производиться только после получения наследниками . Такой документ выдается нотариусом по месту нахождения наследства. Он не имеет ограничительного срока действия.

В случае несогласия с размером доли наследства, каждый из наследников вправе отстаивать свои интересы в суде, подав иск на пересмотр своей наследуемой части в общем объеме имущества. Регистрация права собственности наследниками на полученное в качестве наследства недвижимое имущество может производится в любой, удобный для него срок.

Пример раздела жилья между наследниками

Гражданка П. получила квартиру в наследство наряду с другими наследниками. Женщина захотела воспользоваться преимущественным правом, которое она имеет, поскольку проживала вместе с наследодателем на данной жилой площади. Но гражданка П. не имеет средств, чтобы выплатить остальным наследникам компенсацию за использование своего права. Поэтому в данном случае воспользоваться им она не может и наследует жилье в порядке установленном законодательством.

Заключение

Те, кто вступают в права наследования недвижимым имуществом, должны знать и помнить основные правила оформления наследства:

  1. Для того, чтобы не потерять свое право на наследство, необходимо заявить о нём в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. Заявить о своих правах наследника необходимо у нотариуса, открывшего дело о наследстве.
  2. Совместное проживание на одной жилой площади с наследодателем до его смерти и открытия наследства, даёт наследнику преимущественное право на получение этого жилья. Неделимость части наследства может быть определена в отношении имущества и автотранспорта, находившихся в совместном пользовании.
  3. Для того, чтобы стать единственным обладателем недвижимости, наследник должен выплатить остальным наследникам компенсации или отдать им иное имущество в размере, превышающем размер его доли в общем объеме наследственного имущества.
  4. Заявлять свои наследные права на недвижимость можно после получения свидетельства о праве на наследство. Срок преимущественных прав на неделимое имущество имеет ограничение тремя годами.
  5. Внесудебное решение по разделу имущества между наследующими сторонами оформляется письменным договором или соглашением типового образца и заверяется нотариусом.
  6. Все разногласия, связанные с определением долей наследства и порядком наследования, решаются в судебном порядком.
  7. Право собственности на недвижимое имущество, полученное в качестве наследства, может быть оформлено в любой срок.

Наиболее популярные вопросы и ответы на них по разделу жилья между наследниками

Вопрос: Здравствуйте, моя мама умерла и не оставила завещания и по закону я имею право на получение ее квартиры в собственность. Но есть проблема. Моя мать проживала долгое время со своей племянницей и даже зарегистрировала ее в квартире. А мне бы не хотелось, чтобы она там жила. Правомерны ли будут мои действия по ее выселению. Лариса

Ответ: Здравствуйте, Лариса. В Вашем случае Вы, согласно закону, конечно, являетесь наследницей первой очереди. Но есть одно ограничение, которое указано в статье 292 ГК РФ. Оно говорит, что переход права собственности на квартиру к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника. А племянница Вашей матери как раз к таковым и относится, так как она проживала с ней и вела с ней общее хозяйство. Поэтому выселить ее Вы не можете.

При наследовании как по закону, так и по завещанию наслед­ственное имущество может оказаться в собственности нескольких наследников. Такая ситуация складывается, если по закону имуще­ство переходит к двум или нескольким наследникам, а по завеща­нию - когда оно завещано нескольким наследникам.

В этом случае имущество со дня открытия наследства (смерти наследодателя) поступает в общую долевую собственность наслед­ников. То есть каждый из них имеет долю в наследственном имуще­стве. Распоряжаться им они могут только по общему согласию всех сособственников.

Право общей собственности наследников можно прекратить пу­тем раздела имущества. Однако не всегда можно в натуре разделить имущество в точном соответствии с долями, которые принадлежат наследникам. Например, если по закону в собственность наследни­ков перешла квартира или автомобиль, такое имущество считается неделимым. Однако по соглашению между наследниками наслед­ство может быть разделено и не в соответствии с причитающимися им долями.

Если выдел доли в натуре невозможен, то наследник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. Например, при наследовании двумя наследниками одного автомобиля один из наследников может требовать от друго­го собственника выплатить его долю деньгами, так как реально раз­делить автомобиль нельзя. Выплата участнику долевой собственно­сти другим собственником компенсации вместо выдела доли в натуре допускается только с его согласия.

В тех случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать другого участника долевой собственности выплатить ему компенсацию. Например, из двух наследников, претендующих на получение автомобиля, преимуще­ство имеет тот наследник, который имеет водительские права, га­раж, не имеет другого автомобиля, по состоянию здоровья больше нуждается в наличии автомобиля, пользовался спорным автомо­билем по доверенности от наследодателя при его жизни и т. д. (п. 4 ст. 252 ГК РФ).

При этом необходимо учитывать, что денежная компенсация воз­можна лишь в случае, когда недостающую сумму нельзя покрыть другим наследственным имуществом.

Если наследникам не удается достигнуть соглашения о разделе имущества, спор должен быть решен в судебном порядке. Таковы требования ГК РФ к распоряжению общей собственностью.

В случаях, когда невозможно выделить реальные доли без при­чинения ущерба наследственному имуществу (например, одну квар­тиру унаследовало несколько наследников), наследники также мо­гут установить порядок пользования имуществом.

Раздел имущества по соглашению между наследниками

Как мы уже сказали, когда наследственное имущество переходит к нескольким наследникам, у них возникает общая долевая соб­ственность на это имущество. Наследники имеют право разделить это имущество. Для этого им нужно заключить соглашение между собой.

Соглашение наследников о разделе наследственного имущества должно быть составлено в письменной форме и заверено у нотариуса.

Обратите внимание: если в составе наследства есть недвижи­мость или другое имущество, которое требует государственной ре­гистрации (например, автомобиль), заключить соглашение наслед­ники могут только после получения у нотариуса свидетельства о нраве на наследство.

Если наследники получили свидетельство о праве на наслед­ство, в состав которого входит недвижимость, но не зарегистриро­вали право собственности на него (в территориальных органах Фе­деральной регистрационной службы - Росрегистрации), то они представляют в регистрирующий орган (Росрегистрацию) и свиде­тельство о праве на наследство, и соглашение о разделе имущества.

Если же наследники, получив свидетельство о праве на наслед­ство, зарегистрировали права собственности на недвижимость и только после этого решили разделить имущество, то для регистра­ции прав наследников на недвижимость достаточно будет согла­шения о разделе.

Что касается раздела имущества, в составе которого нет недвижи­мости, то закон не обязывает наследников до заключения соглаше­ния о разделе имущества получать свидетельство о праве на наслед­ство. Однако наследники могут сначала получить свидетельство. Это их право. В этом случае соглашение о разделе имущества подшивает­ся нотариусом к свидетельству о праве на наследство.

При разделе имущества очень редко удается выделить доли, ко­торые будут абсолютно равны по стоимости. В этом случае наслед­ники, у которых стоимость доли оказалась ниже, могут требовать от других наследников денежной компенсации разницы. Однако на­следники могут и уступить друг другу. Ведь чаще всего наследники состоят в родственных связях друг с другом, поэтому они могут «про­стить» наследникам разницу в стоимости. Если в соглашении раздел I иследства не соответствует долям наследникам, то это не может яв-ляться основанием отказа в государственной регистрации их прав па наследственную недвижимость. Наследники вправе сами опре­делить свои доли, и никто не может им диктовать условия.

Установление порядка пользования имуществом

В случае если невозможно выделить реальные доли в наслед­ственном имуществе, наследники могут установить порядок пользо­вания этим имуществом.

Однако на практике заключить такое соглашение наследникам удается редко. Например, при наследовании небольшой квартиры несколькими наследниками практически невозможно совместное пользование этой квартирой.

Если наследникам не удается договориться о пользовании иму­ществом, они могут его разделить по соглашению между собой. О том, как его составить, мы говорили в пункте «Раздел наслед­ственного имущества по соглашению наследников». Если им так и не удается договориться, раздел имущества будет происходить в су­дебном порядке.

Раздел имущества в судебном порядке

Если наследникам не удается договориться о порядке пользова­ния наследственным имуществом или о его разделе, раздел имуще­ства будет происходить в судебном порядке. Обратиться в суд по месту открытия наследства может любой из наследников.

Если наследник имеет преимущественное право на получение наследственного имущества (например, квартиры - если наследник проживал совместно с наследодателем), то подать иск в суд можно только в течение трех лет со дня открытия наследства. Если наслед­ник этот срок пропустит, суд разделит имущество в общем порядке.

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Имущественные права и обязанности не прекращаются с его смертью наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя (ст. 418 ГК РФ). Они входит в состав наследства и в порядке универсального правоприемства переходят к его наследникам. Таким образом, ответственность по долгам наследодателя равнозначна ответственности по его обязательствам.

Отвечают по долгам наследодателя не все наследники, а только те из них, кто принял в соответствии с условиями ст. 1153 ГК РФ наследство. Какие-либо изъятия или льготы для той или иной категории наследников в гражданском законодательстве не содержаться, следовательно, ответственность по долгам наследодателя несут как наследники по закону, так и наследники по завещанию, включая тех кто воспользовался своим правом на обязательную долю.

Судебная практика не относит к долгам наследодателя затраты по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, расходы по охране наследственного имущества и управления им. Не считаются вытекающими обязательств наследодателя и случаи предъявления третьими лицами исков о признании права собственности на имущество и истребовании принадлежащего им имущества.

Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, т.е. кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недополученное от остальных наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен полностью (ст. 323 ГК РФ). Однако, погашение долга возможно лишь в пределах размера наследственного имущества, кредитор не вправе требовать удовлетворения его требований за счет имущества наследника.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования РФ.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 202, 203, 205 ГК РФ).

Требования кредиторов по долгам наследодателя могут быть предъявлены как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд, в зависимости от состава сторон (например, если кредитором является юридическое лицо, а имущество гражданина унаследовало государство, дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде).

Правила ст. 1175 ГК РФ применяются лишь в случае, когда долги возникли при жизни наследодателя, а требования заявлены после его смерти. Они не распространяются на случаи, когда требования кредиторов о взыскании долга были заявлены при жизни наследодателя и смерть его наступила в процессе рассмотрения дела, до вынесения решения по существу. В этой ситуации нет необходимости в предъявлении кредиторами новых требований – своим определением суд производит замену умершего его правоприемником, т.е. наследником, принявшим наследство, после чего производство по делу продолжается с соблюдением общих требований, предусмотренных ГПК РФ.

Наследственное право гарантируется Конституцией РФ и регулируется различными правовыми источниками (ГК РФ и специальными федеральными законами). Порядок наследования имущества – это порядок перехода имущества наследодателя (умершего) к наследникам. Законодатель определяет право любого человека распорядиться своим имуществом в случае смерти, защищает интересы несовершеннолетних детей наследодателя, расширяет возможности наследования кровных родственников.

Порядок наследования по закону: основные понятия

Наследственное право (в личностном смысле) – право наследования имущества или его части; право распоряжаться своим имуществом в случае смерти.

Наследование – переход имущества погибшего к иным лицам в порядке общего правопреемства (ст.1110 ГК РФ). Может осуществляться в завещательном порядке или по закону (если нет завещания).

Универсальное правопреемство означает переход к наследнику наследства в неизменном состоянии в одно и то же время.

Наследство – движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее умершему лицу на дату открытия наследства, в т.ч. права и обязанности по ценным бумагам и долям в хозяйственном обществе. По закону нельзя передать по наследству те права, которые были связаны с личностью наследодателя (право на социальные средства, алименты, на материальную помощь вследствие потери трудоспособности), а также нематериальные и неимущественные права (ст.1112 ГК РФ).

Наследник не может воспользоваться только частью наследства.

Момент открытия наследства – день смерти человека (ст.1113, 1114 ГК РФ).

Получить имущество в порядке наследования имеют право

  • лица, находящиеся в живых на дату открытия наследства;
  • зачатые до смерти наследодателя, родившиеся после открытия наследства живыми;
  • юридические лица, которые на дату открытия наследства существуют (если таковые предусмотрены в составе завещания);
  • иностранные государства, международные образования, субъекты РФ, РФ (если таковые предусмотрены в составе завещания);
  • субъекты РФ, РФ, муниципальные формирования (по закону, при отсутствии завещания) (ст.1116 ГК РФ).

Последнее положение в этом списке справедливо в отношении движимого и недвижимого выморочного имущества.

Выморочное имущество – это имущество, оставшееся после смерти гражданина, у которого нет законных наследников, либо наследники признаны законом недостойными (ст.1151 ГК РФ). Передача выморочного имущества происходит только в законном порядке.

Недостойные наследники – лица, не получающие наследство (ни по завещанию, ни по закону), т.к. они

  • умышленно предпринимали противоправные действия относительно наследодателя, чтобы повлиять на его последнюю волю и изменить состав завещания;
  • воздействовали на законных наследников либо граждан, которые указаны в завещании, с целью увеличения своей доли наследства или доли иного лица (эти моменты должны быть подтверждены судом);
  • лишены в судебном порядке своих родительских прав в отношении умерших детей;
  • злостно уклонялись от исполнения обязательств по содержанию умершего лица (чтобы отстранить такое лицо от наследования по закону, заинтересованный гражданин должен подать заявление в суд).

Если в судебном порядке гражданин был признан недостойным наследником, а наследодатель после этого все равно включил его в завещание, то наследник вправе наследовать завещанное имущество (ст. 1117 ГК РФ).

Основания для наследования

Российский законодатель определяет два основания наследования: по закону и по завещанию (ст.1111 ГК РФ).

О порядке наследования по закону можно говорить лишь при наличии всех перечисленных юридических фактов:

  • наследодатель умер;
  • наследник принимает наследство (принятие выморочного имущества в наследство не требуется);
  • наследник находился в определенных отношениях с наследодателем, дающих право наследования (супружеские отношения, отношения кровного родства и т.д.).

Порядок наследования по закону может быть изменен в завещании или при наличии обстоятельств, предусмотренных законодательством.

При наличии завещания список юридических фактов несколько меняется: к первым двум обстоятельствам добавляется документ завещания, которое является односторонней сделкой.

Ситуации наследования по закону при наличии завещания:

  1. Наследодатель лишил всех своих наследников имущества и не указал иное лицо в качестве наследника. В этом случае вступают в силу правила наследования выморочного имущества (ст.1151 ГК РФ).
  2. В составе завещания указана лишь часть имущества наследодателя. Порядок наследования незавещанного имущества будет определяться законом.
  3. Часть завещания признана недействительной. Соответственно, часть этого движимого и/или недвижимого имущества будет распределяться по закону. Если все завещание признано недействительным, то все имущество наследодателя делится в законном порядке.
  4. Наследник отказался принять наследство или умер раньше наследодателя. Его доля в составе завещания переходит в законном порядке к другим наследникам, указанным завещателем.

Состав наследства и порядок наследования

  1. Вещи, принадлежавшие наследодателю на дату открытия наследства (находились у него в собственности). Имущество, переходящее в порядке наследования, — квартиры, жилые дома, гаражи, земельные участки, дачи, акции, машины и т.п.
  2. Доля гражданина в ООО, в капитале полного товарищества или товарищества на вере, паи члена потребительского кооператива и иные имущественные права, закрепленные в гражданско-правовых договорах.

Для получения движимого и недвижимого имущества в порядке наследования наследник должен принять наследство (ст.1152 ГК РФ). Нельзя принять только часть наследства или принять наследство с условиями или оговорками. Закон не требует принятия выморочного имущества.

Варианты принятия наследства:

  1. Подать заявление нотариусу или уполномоченному должностному лицу о принятии наследства или о выдаче документа о праве на наследство. Идти нужно в контору по месту открытия наследства . Это последний адрес наследодателя. Если же он проживал за пределами РФ, то – место расположения наследуемого имущества. Если наследственные вещи разбросаны территориально, то местом открытия признается месторасположение недвижимого имущества или его самой дорогой по стоимости части. Если нет недвижимого имущества – месторасположение движимого имущества или его самой ценной части (ст.1115 ГК РФ).
  2. Подать заявление через посредника или выслать по почте. В данной ситуации подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариально.
  3. Фактически принять наследство (вступить во владение имуществом, начать ремонт, оплатить долги наследодателя и т.п.).

Срок принятия наследства по закону – полгода. Если по уважительным причинам этот временной отрезок пропущен, то восстановить его можно через суд.

Полученное наследство должно быть зарегистрировано в установленном порядке, т.к. вместе с правом на имущество наследник получает обязанности.

В отношении выморочного имущества действуют несколько иные правила.

Наследование выморочного имущества

Состав выморочного имущества и порядок его наследования определяется в ст.1151 ГК РФ .

По закону право собственности на объекты выморочного имущества переходит городским или сельским управлениям, муниципалитету или округу, в ведении которого эти объекты находятся.

  • жилые квартиры и дома;
  • земля и находящиеся на ней сооружения;
  • доля в праве долевой собственности на объекты недвижимого имущества.

Жилые помещения, которые находятся в составе выморочного имущества, переходят в социальный жилищный фонд. Иное недвижимое имущество становится собственностью РФ.

Если объекты выморочного имущества находятся в Москве или Санкт-Петербурге, то право на их собственность переходит к соответствующему субъекту РФ.

Принятия выморочного имущества, как уже говорилось, не требуется.

Порядок наследования отдельных видов имущества

Наследование доли хозяйственного товарищества

Особенности:

  1. После принятия наследства наследник получает право на долю или пай участника полного товарищества (ст.1176 ГК РФ).
  2. При согласии остальных участников и в соответствии с учредительными документами наследник может стать участником хозяйствующего субъекта. Обязать иных участников текстом завещания принять в свой состав наследника наследодатель не имеет права.
  3. Если участники выступили против вступления в свой состав наследника, они должны выплатить ему стоимость унаследованной доли или передать часть имущества, соответствующую по стоимости унаследованной доле.
  4. В пределах унаследованной доли наследник вместе с правами получает обязанности наследодателя.

Наследование доли в товариществе на вере

Происходит практически в таком же порядке, как и наследование доли хозяйственного товарищества.

Есть особенности:

  1. Наследник участника-вкладчика сам становится участником-вкладчиком (ст.1176 ГК РФ).
  2. Если наследник не желает становиться полным товарищем товарищества на вере, то свою долю он может передать третьим лицам или в складочный капитал хозяйственного формирования.
  3. Лицо, которое в порядке наследования получило долю в складочном капитале, становится вкладчиком на вере.

Наследование доли уставного капитала в ООО и АО

Участники ООО вправе прописать в Уставе порядок перехода доли после смерти одного из них. Согласно ст.21 ФЗ №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» часть уставного капитала переходит

  • к наследнику с согласия остальных участников ООО;
  • к обществу – при отсутствии согласия.

Если участники ООО против перехода доли к наследнику, они обязаны ему выплатить действительную стоимость причитающейся части в течение года. В Уставе может быть предусмотрен и меньший срок. С согласия наследника причитающаяся ему доля может быть выдана имуществом.

Доля уставного капитала АО выражается акциями. Эта ценная бумага и является объектом собственности. Наследник, получивший акции (которые вошли в состав завещания или были переданы ему по закону), становится участником АО и получает все права акционера.

Наследование пая в потребительском кооперативе

Потребительский кооператив – это некоммерческая организация, которая была сформирована для удовлетворения некоторых материальных потребностей (ст.123.2 ГК РФ). Его члены до полной выплаты пая имеют только право на паенакопление. После выплаты – приобретают право собственности на определенное имущество. Кроме того, члены потребительского сообщества могут получать доход от предпринимательской деятельности.

Наследник одного из участников потребительского кооператива получает

  • паенакопление;
  • доходы, причитавшиеся наследодателю;
  • абсолютное право на вступление в кооператив (другие члены не могут отказать) (ст.1177 ГК РФ);

в случае отказа от своего права на вступление в кооператив – стоимость доли наследодателя или часть причитающегося ему имущества.

Порядок наследования земельных участков

В состав наследства входит земля, которая принадлежала наследодателю на праве собственности или пожизненного наследуемого владения (ст.1181 ГК РФ). Оформлять специальное разрешение на получение в собственность земельного участка наследнику не нужно.

Принимая в собственность земельный участок, гражданин получает право пользования поверхностным слоем этого участка, водными объектами и растениями на данной территории.

Если умерший гражданин не оставил завещания, а на его земельный участок претендует несколько наследников, то раздел земли будет произведен только с учетом установленных законом размеров участка для решения определенных задач (ст.1182 ГК РФ). Для садоводчества будут одни цифры, для огородничества – другие, для разведения животных – третьи.

Если разделить земельный участок невозможно, то преимущественное право на него получает наследник, который жил вместе с наследодателем, работал на этом участке, имеет кровное родство первой линии и т.д. Иным наследникам должна быть выплачена денежная компенсация.

Если нет лица с преимущественным правом, то земельный участок передается всем наследникам на условиях общей долевой собственности.

Порядок наследования некоторых видов имущества

Если человек до своей смерти не успел получить заработную плату, пенсию и иные приравненные к ним выплаты, то право на получение денежных средств принадлежит членам семьи наследодатели, которые проживали вместе с ним, и его иждивенцам, независимо от их местожительства (ст.1183 ГК РФ). Срок принятия причитавшихся умершему платежей – четыре месяца.

Порядок наследования банковских вкладов аналогичен правилам наследования иного имущества. При отсутствии наследников вклад считается выморочным. Претендовать на свою долю даже при наличии завещания имеют право недееспособные родители умершего гражданина, дети и иные лица, которые были на иждивении.

Если наследодатель при жизни пользовался имуществом, предоставленным ему на льготных условиях государством, то это имущество необходимо вернуть государству. Если инвалидные коляски, автомобили и прочее имущество были переданы наследодателю в собственность, то эти объекты наследуются по общим законам (ст. 1184 ГК РФ).


Что еще можно прочитать:

Наследственное право — одна из наисложнейших отраслей юриспруденции. Это обусловлено тем, что ситуации наследования зачастую уникальны и у них нет точных прецедентов.

В законодательстве РФ (ГК РФ, глава 63) указаны два основных типа наследования — по завещанию и по закону .

Первый случай достаточно прост — наследодатель называет в тексте завещания тех, кто унаследует его имущество и в каких пропорциях. Порядок наследования имущества без завещания определяется по очерёдности наследования.

Особенности этого процесса мы и рассмотрим ниже.

Терминология

Для того, чтобы быть компетентным в вопросе наследования, необходимо знать следующие понятия:

  • объект регулирования наследственного права имущественные отношения между родственниками наследодателя
  • наследство — имущество наследодателя, относительно которого и возникают правоотношения
  • наследодатель — человек, после смерти (гибели) которого возникают отношения наследования, направленные на его имущество
  • наследник — человек, имеющий право получить в наследство имущество наследодателя
  • очередь наследования — преимущественное право на получение доли в наследстве
  • — нотариально заверенный акт свободного волеизъявления наследодателя; в нём указываются пожелания относительно назначения наследников.

Очерёдность наследования

Бывают такие ситуации, когда наследодатель не составил завещание, либо все перечисленные в нём не могут вступить в наследство. В этом случае в силу вступает так называемая очерёдность наследования . В РФ их всего семь:

  • первая очередь — только ближайшие родственники: родители, дети, законный супруг; также сюда входят внуки наследодателя и их потомки, но только по праву представления
  • вторая очередь — прямые родственники: братья и сёстры (независимо от того, полнородные они или нет), бабушки и дедушки как по отцовской, так и по материнской линиям; родные племянники и племянницы (опять же, по праву представления)
  • третья очередь — это все двоюродные родственники: дяди, тёти; двоюродные братья и сёстры (по праву представления)
  • четвёртая очередь — родственники в третьем колене: прадедушки, прабабушки
  • пятая очередь — сюда входят родственники четвёртой степени: двоюродные дедушки, бабушки, а также внуки
  • шестая очередь — те, кто принадлежит к пятой степени родства: двоюродные дяди, тёти, правнуки, правнучки
  • седьмая очередь — некровные родственники: отчим, мачеха, пасынки, падчерицы;

Очерёдность наследования по закону в виде схемы изображается так:

Очередь наследования описывается в статьях 1142—1146 гл. 63 ГК РФ.

Видео: Наследство по закону

Наследство

Это может быть имущество, которое находилось в собственности наследодателя, а также нематериальные имущественные обязанности и права. По наследству не передаются те обязанности и права, которые не могут осуществляться никем, кроме самого наследодателя. В эту категорию входит, например, выплата алиментов. Итак, наследоваться могут:

  • квартира
  • земельный участок
  • ценные бумаги
  • ювелирные украшения
  • мебель, техника
  • транспортные средства
  • вклады
  • валюта
  • наличность и т.д.

Порядок наследования по закону предусматривает передачу имущества с учётом очереди наследников всем наследникам одной очереди в равных долях . Другими словами, всё наследуемое имущество наследодателя делится на доли (их количество зависит от того, сколько всего человек претендует на получение этих долей), а затем эти части передаются наследникам.

«Смешанное» наследство

Согласно действующего законодательства РФ, при наличии хотя бы одного правомочного наследника вышестоящей очереди никто из наследников нижестоящих очередей не может получить какую-либо долю от имущества наследодателя .

Отдельно стоит рассмотреть случай так называемого «смешанного» наследства — когда порядок наследования определяется и по завещанию, и по закону одновременно. Это может произойти, если наследодатель всё-таки составил завещание, но оно охватывает не всё его потенциальное наследство. Например, он указал, кому передать квартиру, но ни слова не написал про машину.

В этом случае указанное в завещании имущество передаётся тем, кого в завещании наследодатель назвал наследниками, а оставшееся распределяется согласно очерёдности.

Наследование основных видов имущества

Стоит уточнить несколько моментов, связанных с наследованием конкретных категорий имущества

Недвижимость, земля

При наследовании приватизированной квартиры, дома или любой другой жилой площади необходимо всего лишь собрать все документы и вступить в свои законные права наследства. Однако есть маленький нюанс: если наследование проходит по закону, а наследников одной очереди несколько, то каждый из них имеет право на одинаковую для всех долю квартиры или дома .

Обычно наследники заключают между собой договор, который позволяет распределить имущество так, чтобы каждый полноправно владел каким-либо объектом имущества. Однако в том случае, если соглашение не достигнуто, ни один из наследников не будет считаться полноправным владельцем квартиры (дома). Это значит, что все решения, связанные с недвижимостью, должны приниматься совместно.

Тот же принцип действует и в отношении земельных участков.

Драгоценности, валюта, наличные средства

Исходя из принципа распределения имущества по долям, деньги и драгоценности распределяются между всеми законными наследниками . При расчёте «удельной стоимости» каждой из долей учитывается стоимость драгоценностей, но не их количество.

Акции

Что касается акций — они также включаются в наследство. Но именно с этими бумагами возникает больше всего сложностей: необходимо получить выписку из реестра акционерного общества . Её оригинал выдаёт само АО либо его реестродержатель.

Выморочное имущество

Если говорить коротко, то выморочным называют то имущество, которое

  • не указано в завещании; то есть сам акт составлен, но в нём говорится только про определённые части имущества
  • никем не может быть унаследовано; или все потенциальные наследники лишены права его забрать, либо таких лиц вообще нет
  • никем не получено потому, что нарушены сроки взятия его в наследство

Его владельцем становится Российская Федерация.

Nota bene

Существует категория обязательных наследников: это несовершеннолетние дети и те родственники наследодателя, которые являются инвалидами или пенсионерами по возрасту.

Если есть наследники, попадающие в эту категорию, то даже если было составлено завещание, по которому им не достаётся ничего из наследства, они имеют право на обязательную долю наследства , которая определяется законом либо в судебном порядке

Примеры

Гражданин М., последние шесть лет своей жизни проживавший со своим дядей А., не составил завещание. При жизни он изъявлял желание передать свою квартиру А. Однако после смерти М. объявился его совершеннолетний сын В. Квартира будет передана именно ему.

Примечание: является лишь письменный документ. Если его нет, то порядок наследования определяется очерёдностью наследования, по которой сын гражданина М. имеет приоритетное право перед гражданином А. Все устные пожелания официально не учитываются.

После смерти гражданки О. осталось наследство — 6.000.000 рублей. На него претендуют: её муж, внучка, мать и две сестры. Муж, мать и внучка гражданки О. получат по два миллиона рублей. Сёстры гражданки О. — наследницы второй очереди, а все вышеперечисленные — первой. Поэтому они ничего не наследуют.

Примечание: всё то, что входит в наследство, делится в равных долях между людьми, которые являются наследниками одной очереди. Внучка получает наследство в силу права представления, поэтому надо учитывать: если родители этой внучки в состоянии сами вступить в наследство, то она не получит ничего. Однако это уже совершенно другое условие ситуации-примера.

По завещанию гражданина Р. всё его имущество в размере 3.000.000 рублей наличностью переходит к двоюродной племяннице, Л. При этом у него осталась несовершеннолетняя дочь, с матерью которой он давно уже развёлся. И двоюродная племянница Л., и несовершеннолетняя дочь получат по 1.500.000.

Примечание: те, кто входит в категорию обязательных наследников, имеют право на половину того имущества, которое полагается им по закону . Формально дочь гражданина Р. — наследница первой очереди, следовательно, должна получить 3.000.000. Однако было составлено иное завещание. Поэтому она получает половину от этой суммы — 1.500.000 рублей.

Таким образом, наследование по закону имеет множество нюансов, которые необходимо учитывать. Однако зная основные принципы, которые изложены в этой статье, Вы можете быть уверены, что Ваши права не нарушат.

Видео: Как лучше делить наследство?

Наследником же может быть как гражданин, так и лицо юридическое.

Наследником может быть любой гражданин СССР , который находился в живых к моменту смерти наследодателя, а в случае признания безвестно отсутствующего умершим - ко дню выдачи нотариальной конторой свидетельства, либо ко времени вступления в законную силу определения суда (прим. к ст. 418 ГК, ст. 12 ГК).

Хотя примечание к ст. 418 ГК имеет в виду только наследников по закону, но судебная практика распространила требование о том, что наследником может быть только лицо, находящееся в живых к моменту открытия наследства, и на наследование по завещанию.

Верховный суд СССР признал недействительным завещательное распоряжение, сделанное в пользу лица, не находящегося в живых к моменту открытия наследства (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 31 июля 1944 г. по делу № 415) .

Закон предоставляет право наследования лицам, зачатым при жизни наследодателя, но родившимся после его смерти (прим. к статье 418 ГК). Если же данное лицо было зачато после смерти наследодателя, то оно не может пользоваться наследственными правами (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 27 июля 1942 г. по делу № 619) . Но, тем не менее, отсюда не следует делать вывода, что ребенок в утробе матери уже является субъектом права наследования. Закон охраняет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего, возможного субъекта . Если ребенок родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени открытия наследства; если же он родится мертвым, то он считается юридически не существовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут.

Примечание к ст. 418 ГК говорит о лицах, ко времени открытия наследства еще не родившихся, но уже зачатых. Поэтому под этими "лицами" не следует обязательно иметь в виду только детей самого наследодателя (как это было сказано в прежней редакции примечания к ст. 418 ГК). Такими лицами могут быть, например, и внуки наследодателя или его братья или сестры, которых он может назначить своими наследниками по завещанию.

Недееспособность гражданина (возраст, душевная болезнь и т. д.) не оказывают влияния на его право стать наследником. Необходимые юридические действия вместо него совершают его законные представители (родители, опекуны).

Допускаемая советским законодательством в известных случаях возможность лишения гражданина по суду отдельных политических и гражданских прав (ст. 31 УК РСФСР) не затрагивает прав гражданина как наследника. Однако иногда высказывается взгляд, что в тех случаях, когда данный гражданин будет лишен судом родительских прав вследствие явно злостного пренебрежения своими родительскими правами, то следует отстранить такого гражданина от наследования после своих детей. Этот взгляд не лишен известного основания.

Судебная практика, "исходя из сущности и основания права наследования", признала, что "умышленное и наказуемое по УК убийство наследодателя лишает совершившего это убийство наследника права наследования в имуществе убитого" (постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 7 июня 1926 г., протокол № 9) .

Что касается юридических лиц, то они могут быть только наследниками по завещанию.

§ 4. Наследство (наследственное имущество)

В советской юридической литературе принято понимание наследства как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя .

Таким образом, наследство, или наследственное имущество, понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежавшие умершему гражданину права (актив) и его долги (пассив) .

Такая юридическая формула, не говоря уже о ее крайней абстрактности, нам представляется не соответствующей существу отношений, лежащих в основе института наследования в СССР.

В СССР, где осуществлен принцип социализма - "от каждого по его способности, каждому - по его труду", где право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы (ст. 118 Конституции Союза ССР), каждый трудоспособный гражданин не только может обладать известным имуществом, но и действительно им обладает.

В целях обеспечения материального положения трудящихся советским законодательством установлены специальные льготы, в силу которых в случае обращения взыскания на имущество должника на некоторые виды имущества взыскание не может быть обращено.

Перечень видов имущества, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается Советом Министров союзной республики (ст. 271-а ГПК РСФСР и соответствующие статьи ГПК других союзных республик).

Имущество гражданина - это совокупность принадлежащих ему реальных ценностей. В число этих ценностей входят, в первую очередь, различные материальные объекты (вещи); могут входить и другие объекты, например, права требования. Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить долги, а тем более не может имущество состоять из одних долгов.

Иное дело в капиталистических странах, где миллионы людей обречены на безработицу, лишены всех средств существования. Чтобы доказать, что у людей, у которых нет ничего, кроме долгов, есть имущество, буржуазные юристы создали понятие так называемого "отрицательного имущества". Так например, Планиоль указывает, что имущество не должно представлять собою обязательно положительную ценность, оно "может быть и пустым кошельком, в котором ничего нет" . С точки зрения буржуазных юристов, имущество выступает, таким образом, как некое абстрактное юридическое единство, которое в известных случаях может даже состоять из одних долгов. Оказывается, и капиталист - банкир или предприниматель, обладатели крупных капиталов, - и рабочий, у которого ничего нет за душой, оба имеют имущество. Таково лицемерие буржуазного юриста. Вполне очевидно, что и советскому правосознанию, и советскому законодательству абсолютно чуждо представление, что имущество гражданина может состоять из долгов, да это и вообще немыслимо в условиях социалистического общества.

Не находит себе подтверждения понимание наследства как совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя и в действующем законодательстве.

Статьи 418, 420, 422-423, 428-436 ГК употребляют как синонимы термины "наследство", "наследственное имущество" и просто "имущество", но нигде не упоминают о наследственном имуществе или наследстве как о совокупности имущественных прав и обязанностей наследодателя. Если же мы обратимся теперь к той статье ГК, которая ближе всего касается интересующей нас проблемы, - к ст. 434, то мы прежде всего должны будем констатировать, что в этой статье идет речь лишь об ответственности наследника "по долгам, обременяющим наследство". Долги являются, таким образом, только "обременением" наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы "обременять" его.

Что долги наследодателя не являются составной частью наследства, явствует также из правила ст. 434 ГК, согласно которому наследник отвечает "по долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действительной стоимости наследственного имущества" (под стоимостью, очевидно, может пониматься только актив наследства). Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то было бы странно говорить об ограничении ответственности наследника по долгам наследодателя стоимостью наследственного имущества. "Долги" наследодателя и его "наследственное имущество" (актив) здесь совершенно определенно противопоставляются друг другу.

Не включают долги в состав наследства и "правила перехода к государству наследственных имуществ", утвержденные СНК РСФСР 28 декабря 1943 г., указывающие, что "в состав выморочного имущества входит как наличное имущество наследодателя, так и имущество (в том числе денежные суммы), следуемые ему от третьих лиц (ст. 17 Правил)". Из этого видно, что "Правила" включают в состав наследства только "наличное имущество", под которым надо понимать вещи (материальные объекты - жилой дом, наличные деньги и т. п.) и права требования к другим лицам (т. е. только актив). Далее, в ст. 18 тех же "Правил", указывается, что "из общей стоимости выморочного имущества" финансовый отдел, в соответствии со ст. 434 ГК, производит выплату: а) сумм, причитающихся с наследодателя по налогам и сборам; б) долгов наследодателя и др. Эти долги наследодателя, согласно ст. 434 ГК, будут только "обременять" наследственное имущество, перешедшее в собственность государства .

Все изложенное позволяет сделать вывод, что, с точки зрения советского права, долги умершего во всяком случае не входят в состав принадлежавшего ему имущества.

Выше мы указывали, что имущество - это совокупность реальных ценностей, принадлежащих данному лицу. При наследовании от наследодателя к наследнику переходят принадлежавшие наследодателю права на эти реальные ценности. Поэтому, с юридической точки зрения, наследство, или наследственное имущество, может рассматриваться как совокупность имущественных прав, принадлежавших умершему гражданину (наследодателю), переходящих после его смерти к наследникам .

Определение точного состава и стоимости наследственного имущества имеет очень важное практическое значение. Только определив состав и стоимость наследственного имущества, можно указать размер доли наследника в наследственном имуществе, установить, какие именно предметы входят в эту долю. Действительной стоимостью наследственного имущества ограничивается ответственность наследника по долгам, лежащим на наследстве. Предварительное определение состава и стоимости наследственного имущества необходимо при уплате государственной пошлины в связи с получением в нотариальной конторе свидетельства о праве наследования, подтверждающего права данного лица как наследника.

Как правило, все имущество умершего гражданина и является наследственным имуществом (иногда оно называется еще наследственной массой). Однако в некоторых случаях имущество умершего гражданина и наследственное имущество могут не совпадать.

Но прежде нам надо установить, какие же имущественные права умершего гражданина переходят к его наследникам. К числу таких имущественных прав мы должны, в первую очередь, отнести принадлежавшие умершему гражданину права личной собственности на объекты, перечисленные в ст. 10 Конституции СССР, - на трудовые доходы и сбережения, на жилой дом, на предметы домашней обстановки и обихода, на предметы личного потребления и удобства. В частности, переходят по наследству принадлежавшие умершему гражданину наличные деньги, облигации государственных займов, мебель, утварь, одежда, обувь, книги, картины и т. д.

Специального внимания заслуживает вопрос о переходе по наследству права личной собственности на жилой дом.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. установил, что "каждый гражданин и каждая гражданка СССР имеют право купить или построить для себя на праве личной собственности жилой дом в один или два этажа с числом комнат от одной до пяти включительно как в городе, так и вне города". Таким образом, поскольку после издания Указа от 26 августа 1948 г. строительство и покупка жилых домов, превышающих указанные размеры, не допускается, исключается и возможность перехода таких жилых домов по наследству. Но возникает вопрос, могут ли переходить по наследству жилые дома бóльших размеров, нежели это предусмотрено Указом от 26 августа 1948 г., если такие дома находились в личной собственности граждан еще до издания этого указа? В литературе был дан на этот вопрос утвердительный ответ , который нам кажется правильным, поскольку Указу от 26 августа 1948 г. не придана обратная сила.

Другим вопросом, возникающим в связи с переходом по наследству жилых домов, является вопрос о применимости при переходе жилых домов по наследству ст. 182 ГК, согласно которой жилые строения могут быть предметом запродажи и купли-продажи с тем, чтобы: 1) в результате этих сделок в руках покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей не оказалось двух или более владений; 2) от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних детей совершалось отчуждение не более одного владения в течение трех лет. Этот вопрос неоднократно возникал в судебной практике и вызывал споры в литературе . Ясное разрешение он получил в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 20 июня 1947 г. "О применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" и других вопросах наследования". В п.11 этого постановления Пленума Верховного суда СССР указывается, что при наследовании жилых строений как по закону, так и по завещанию ст. 182 ГК РСФСР (и соответствующие статьи ГК других союзных республик), касающаяся ограничения перехода строений по договорам, не применяется. Постановление Пленума Верховного суда СССР было принято до издания Указа от 26 августа 1948 г., но, как нам кажется, нет оснований к признанию его утратившим силу в этой части.

Кроме права личной собственности на объекты, указанные в ст. 10 Конституции Союза ССР, гражданин мог при жизни обладать и другими имущественными правами, возникшими по разным основаниям. Он мог быть автором литературного, научного или художественного произведения или изобретателем. В силу этого ему принадлежало право на вознаграждение за использование созданного им произведения или изобретения. Это имущественное право автора литературного, научного или художественного произведения или изобретателя также переходит к их наследникам.

По общему правилу, по наследству переходят права требования, возникшие из различных договоров: право требования о выплате по трудовому договору заработной платы, которую не успел получить умерший, право требования об уплате денег, данных взаймы наследодателем, права гражданина - собственника жилого дома по договору жилищного найма в отношении нанимателя и др.

По наследству может перейти право на возмещение убытков в связи с невыполнением договора или причинением вреда имуществу гражданина, право требования по исполнительному листу, выданному судом. По наследству может перейти право на открывшееся, но еще не принятое наследником в установленный срок наследство. В случае смерти наследника в период между открытием и принятием наследства это право переходит по наследству к его собственным наследникам .

В порядке наследственного преемства к наследнику переходит право на вступление в дело по уже предъявленному наследодателем иску, если только производство по данному делу не подлежит прекращению в силу смерти стороны (если спор шел о правах, которые не могут перейти к другому лицу в порядке наследственного преемства; см. далее).

Вполне понятно, что в состав наследственного имущества может входить только то имущество, которое принадлежало умершему гражданину на законных основаниях. Как указал Верховный суд СССР, "закон предусматривает переход в порядке наследования только объектов права личной собственности, принадлежащих наследодателю на законных основаниях, и вовсе не допускает перехода в порядке наследования имущества, находящегося на хранении, добытого преступным путем, если это доказано, и т. д." (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 11 октября 1944 г. по делу № 670) .

Какие же права, принадлежавшие умершему гражданину, не включаются в состав наследственного имущества и не переходят по наследству?

В состав наследственного имущества не включаются принадлежавшие умершему личные имущественные права - права на блага, неотделимые от личности.

Не переходит по наследству, например, право на имя (фамилию). Имя (фамилия), по общему, правилу присваивается детям еще при жизни их родителями. Нельзя передать по наследству права авторства; наследник автора литературного или иного произведения делается преемником в имущественных правах автора, но не может считаться автором данного произведения.

Однако не только такие личные неимущественные права не переходят по наследству. Не переходят по наследству и не включаются в состав наследственного имущества и некоторые чисто имущественные права. К числу таких, не переходящих по наследству имущественных прав, надо, в первую очередь, отнести имущественные права, которые, будучи тесно связаны с личностью кредитора или должника, не могли перейти в порядке правопреемства и при жизни наследодателя. Так например, не переходят по наследству права по договору поручения; согласно ст. 260 ГК, договор поручения прекращается в силу смерти доверителя или поверенного. Однако имущественные права, уже приобретенные умершим при его жизни в связи с выполнением этого договора, передаются по наследству; например, передается по наследству право поверенного на получение обусловленного вознаграждения.

Поделиться: